Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оформление права на наследство




 

Право наследования относится к числу абсолютных правовых форм секундарного свойства[366], ибо реализуется исключительно властью своего носителя и в его интересе, не нуждаясь в обеспечении юридической обязанностью другого лица, и направлено на приобретение конкретных субъективных прав. Из этого вытекает, что о наличии у кого-либо такого права должны быть поставлены в известность все другие лица – оно, иначе говоря, наделяется свойством публичной известности, гласности. Средством доведения до всеобщего сведения информации о том, что тот или иной субъект стал наследником в имуществе другого субъекта, является специальный документ, выдаваемый нотариусом – свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК, ст.ст. 36, 70-73 ОЗН). Оно выступает подтверждением [367] приобретения прав на имущество в порядке наследования, но никоим образом не порождает эти права (наследник становится собственником вещей, субъектом исключительных прав, участником обязательств и т.п. с момента открытия наследства при условии его принятия). Подчеркнем еще раз – обращаясь к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник желает публично утвердиться в принадлежащих ему правах на причитающееся наследство. Как явствует из содержания ст. 1162 ГК, свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследника – получение данного документа является правом, но никак не обязанностью последнего.

В то же время в ряде случаев получение свидетельства диктуется объективной необходимостью. Приведем несколько нормативных примеров: 1) в числе документов, на основании которых осуществляется государственная регистрация прав на недвижимость, названо и свидетельство о праве на наследство[368] – на основании его регистрируется имеющееся у наследника как преемника умершего право на объект недвижимости (без такой регистрации распоряжение данным правом будет для наследника существенно затруднено); 2) в соответствии с п. 5 ст. 1232 ГК свидетельство о праве на наследство является также основанием для государственной регистрации перехода по наследству прав на результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации; 3) оно необходимо также и для получения наследниками средств со счетов умерших завещателей, оформивших в банке завещание в отношении своих вкладов[369]; 4) регистрация и перерегистрация прав на оружие, полученное по наследству, производится при условии представления документов, подтверждающих переход оружия по наследству[370]; 5) на основании свидетельства о праве на наследство вносятся изменения в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг[371].

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство подается не любым лицом, а именно наследником – субъектом, призванным к преемству в имуществе умершего по основаниям и в порядке, установленном ГК. Он должен доказать свой статус наследника посредством представления нотариусу соответствующих документов, содержащих, в частности, сведения о: факте смерти наследодателя; времени и месте открытия наследства; брачных и родственных отношениях с наследодателем[372]; о нахождении на иждивении наследодателя (при наследовании по завещанию представляется также экземпляр завещания); правах наследодателя на то или иное имущество (свидетельства о праве собственности на недвижимость, договоры о приобретении имущества, сберегательные книжки и т.п.); согласии наследников, своевременно принявших наследство, на включение запоздавшего наследника в число правопреемников умершего и др.

При оформлении свидетельства о праве на наследство по закону нотариус выясняет у обратившегося наследника полный круг лиц, призываемых по закону к открывшемуся наследству, а если оформляется свидетельство о праве на наследство по завещанию – выясняет, имеются ли субъекты, обладающие правом на обязательную долю в наследстве. Свидетельство может быть выдано всем наследникам, вместе призываемым по одному основанию (общее, или совместное свидетельство), или каждому наследнику в отдельности (отдельное свидетельство), может охватывать все имущество в целом (генеральное свидетельство) [373] или его отдельные части (специальное свидетельство) (п. 1 ст. 1162 ГК), исходя из конкретной жизненной ситуации. Если после выдачи свидетельства будет выявлено имущество, им не охваченное, на последнее выдается дополнительное свидетельство. Если свидетельство выдается на имя несовершеннолетнего или недееспособного гражданина, нотариус уведомляет об этом органы опеки и попечительства по месту жительства такого наследника для обеспечения охраны его имущественных интересов. Права публичных образований как обладателей выморочного имущества также оформляются свидетельством о праве на наследство по закону, хотя, как мы уже отмечали, правопреемник выморочного имущества не является наследником в нем, а именно посмертным преемником.

По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается в любое время по истечении шести месяцев после открытия наследства, если только из правил ГК не явствует иного (ст. 1163). Установление таких временных рамок в законе вполне понятно: при нормальном ходе процесса принятия наследства к концу общего срока, как правило, выясняется круг наследников, объем их притязаний, собраны необходимые документы и пр., и наследникам остается при необходимости лишь прийти к нотариусу (либо прислать заявление по почте или доставить его через надлежащим образом уполномоченного представителя) и оформить свидетельство о праве на наследство. Исключения из общего правила касаются различных ситуаций: а) когда речь идет о специальном сроке на принятие наследства (если, например, право на наследство возникает по причине отказа от наследства другого наследника или вследствие непринятия им наследства) – соответственно, меняется и момент времени, начиная с которого субъект может получить свидетельство о праве на наследство; б) когда имеются достоверные сведения о том, что кроме тех наследников, которые обратились за выдачей свидетельства на имущество или его часть, иных претендентов на него нет (доказательством этого может быть справка о составе семьи умершего и пр.) – в этом случае свидетельство может быть выдано до истечения общего срока (п. 2 ст. 1163 ГК)[374]. Кроме того, закон называет два случая, когда выдача свидетельства приостанавливается – это делается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3 ст. 1163). Следует учитывать, что данное правило должно применяться во взаимосвязи с положениями ст. 41 ОЗН: по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде право на наследство другого лица, обратившегося за удостоверением данного права к нотариусу, выдача свидетельства о праве на наследство откладывается на срок не более 10 дней, и если в течение этого срока нотариус не получит из суда сообщения о поступлении заявления, свидетельство должно быть выдано; если же соответствующая информация из суда поступила, выдача свидетельства приостанавливается до разрешения дела судом. Представляется, что формулировки ОЗН более выверены – не решение суда, но уже самое сообщение от него о наличии спора о праве должно приостановить нотариальное оформление наследственных прав, которое по итогам судебного разбирательства может быть и вовсе не признано для лица, обратившегося за выдачей свидетельства о праве на наследство (например, в случае отстранения лица от наследования по основаниям недостойности или при признании завещания недействительным и пр.).

§ 6.6. Раздел общего имущества наследников

 

В тех случаях, когда наследственное имущество поступает в обладание нескольким наследникам по закону и/или по завещанию (если только права на конкретные имущественные объекты не завещаны определенному лицу), оно со дня открытия наследства облекается в режим общего имущества наследников[375]. ГК оперирует понятием «общая собственность наследников» (ст. 1164), но указанное положение нельзя, разумеется, толковать в том смысле, что сонаследники становятся лишь сособственниками входящих в состав наследства вещей – они становятся именно сообладателями перешедших к ним прав и соносителями входящих в наследство обязанностей, что вытекает из сущности наследования как разновидности универсального правопреемства. Строго говоря, присутствие в разделе V ГК норм о разделе общего имущества наследников не должно приводить к мысли о том, что они относятся к наследственному праву – данные нормы являются лишь специальными правилами по отношению к генеральным законоположениям об общем имуществе (прежде всего – об общей собственности)[376]. Помещение их в названный раздел продиктовано, как представляется, соображениями практического удобства. Принимая в соображение данное обстоятельство, целесообразно ограничиться описанием именно особенностей раздела общего имущества наследников, обусловленными основанием возникновения режима общности – наследственным правопреемством. Сам законодатель прямо указывает, что режим права общей собственности наследников на вещи подчиняется правилам гл. 16 ГК об общей долевой собственности, за некоторыми изъятиями, установленными Кодексом.

Режим общности имущества, перешедшего к наследникам, может быть модифицирован посредством соглашения между сообладателями. В частности, они могут распределить между собой те или иные компоненты наследства, и в этом случае режим совместного обладания имуществом прекращается. Например: трое наследников первой очереди стали обладателями автомобиля, вклада в банке и коллекции антиквариата. По общему правилу, каждый из них обладает 1/3 долей в праве на данное имущество. Однако в дальнейшем они могут заключить соглашение между собой, по которому один станет владельцем автомашины, второй – денежных средств из вклада, а третий – коллекции. Режим общности имущества прекращен. Может случиться и так, что кто-то из наследников выбывает из числа сообладателей имущества, хотя общность его сохраняется. Если несколько изменить наш пример, то это может выглядеть так: один из наследников стал обладателем антикварной коллекции, а двое остальных совместно сохранили за собой автомобиль и денежный вклад (режим общего имущества сохранился, хотя и в ином его составе). К соглашению о разделе наследства применяются общие правила о форме сделок и форме договоров (п. 1 ст. 1165 ГК)[377].

Если в составе унаследованного имущества есть недвижимость, то соглашение о разделе может быть заключено только после получения свидетельства о праве на наследство в этой недвижимости. Наличие в законе данного правила обусловлено тем, что необходимо публично и достоверно подтвердить, что умерший был собственником недвижимости, и что его преемники обладают ею на законном основании – чему и призвано служить свидетельство о праве на наследство (оно, как мы уже отмечали, необходимо и для последующей государственной регистрации права на недвижимость). Регистрация может быть осуществлена как до заключения соглашения о разделе наследства, так и после его заключения. В тех случаях, когда соглашение о разделе наследства заключается до регистрации, может случиться так, что доли в праве собственности на недвижимость, обозначенные в свидетельстве (свидетельствах о праве на наследство, не соответствуют порядку раздела имущества, указанному в соглашении, но это не должно служить основанием для отказа в регистрации прав на недвижимое имущество, полученных в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165)[378]. Это вполне объяснимо – соглашение о разделе наследства касается общего имущества, которое на момент раздела, строго говоря, уже не наследство, а, как мы уже говорили, общее имущество конкретных лиц, которые могут распределить его между собой по собственному усмотрению (свидетельство о праве на наследство лишь подтверждает основание возникновение прав на имущество).

Порядок заключения соглашения о разделе имущества, перешедшего по наследству, а также самый этот раздел имеют ряд особенностей.

1. Законодатель, регламентируя соответствующие отношения, стоит на страже прав таких категорий лиц, как насцитурусы (ст.ст. 1116, 1166 ГК), а также несовершеннолетние, недееспособные или ограниченные в дееспособности граждане (ст. 1167)[379]. Раздел наследства не может быть осуществлен до тех пор, пока не родится живым зачатый при жизни наследодателя субъект прав на наследуемое имущество – ведь до его рождения невозможно установить полный круг обладателей такого имущества (как мы уже указывали, до его рождения приостанавливается и выдача свидетельств о праве на наследство). Если насцитурус родится живым, он будет через своих законных представителей принимать участие в разделе наследства, в противном случае оно будет распределено между остальными наличными наследниками. Касательно второй из упомянутых категорий следует сказать, что они в силу неполноты своей гражданской дееспособности (по причине недостижения требуемого законном возраста или иных факторов) не могут самостоятельно участвовать в разделе перешедшего по наследству имущества – за них действуют законные представители (родители или усыновители), опекуны и попечители; при этом ими должны быть соблюдены требования ст. 37 ГК, устанавливающей правила распоряжения имуществом подопечного, а о составлении соглашения о разделе наследства или о рассмотрении дела о разделе наследства в суде должны быть поставлены в известность органы опеки и попечительства с тем, чтобы дать свое заключение. Следует также учесть, что в тех случаях, когда в числе наследников присутствуют не полностью дееспособные лица и их законные представители, опекуны или попечители (например, несовершеннолетний ребенок и его родитель)[380], то между ними соглашение о разделе наследства вовсе не может быть заключено (п. 3 ст. 37 ГК, ст. 60 СК), а в случае возникновения спора и его судебного рассмотрения отношения представительства между указанными лицами также невозможно. Очевидно, что интересы недееспособного или ограниченно дееспособного лица в этом случае будет представлять орган опеки и попечительства.

2. При распределении имущества между наследниками некоторым из них предоставлены преимущественные права на те или иные компоненты наследства для целей сохранения сложившихся к моменту открытия наследства стабильных и длительных отношений по владению и пользованию имуществом, а также для обеспечения его целевого использования или для обеспечения прав и законных интересов социально незащищенных лиц (ст.ст. 1168-1169, 1178-1179 ГК):

1) неделимые вещи. В отношении прав на них закон устанавливает несколько правил. Во-первых, если наследник и наследодатель были сособственниками неделимой вещи, то наследник имеет право на получение доли в праве собственности на эту вещь перед другими наследниками, не являвшимися совместно с умершим собственниками данной вещи, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет. Во-вторых, если среди наследников нет сособственников неделимой вещи, но кто-либо из них пользовался на законном основании этой вещью совместно с наследодателем, то он имеет преимущественное право на получение этой вещи в счет своей наследственной доли. Наконец, в-третьих, в том случае, когда в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен, преимущественное право на получение права на это помещение в счет своей доли перед другими наследниками, не имеющими доли в праве собственности на это помещение, имеет тот из наследников, кто проживал в этом помещении ко дню открытия наследства и не имеет иного жилья[381];

2) предметы обычной домашней обстановки и обихода. При разделе наследства преимущественное право на них имеет тот из наследников, кто проживал совместно с наследодателем на день открытия наследства[382]. Наличие в законе указанного правила обусловлено необходимостью сохранить привычный уровень бытового комфорта, сложившийся в семье наследодателя – как для него самого, так и для тех наследников, кто проживал с ним вместе, совместно ведя хозяйство, поддерживая быт. Кроме того, нельзя забывать, что нередко предметы быта – это еще и вещи, с которыми у людей связана память об ушедшем в мир иной близком человеке, почему и хотят они нередко оставить эти вещи себе. К предметам обычной домашней обстановки и обихода сложившая практика не относит, в частности, антиквариат и предметы роскоши. Вопрос о том, какие именно вещи могут быть отнесены к предметам быта, всякий раз решается индивидуально с учетом местных обычаев[383];

3) имущественные комплексы, составляющие предприятие и фермерское хозяйство. Преимущественное право на получение предприятия в счет своей доли в наследстве имеет наследник – индивидуальный предприниматель либо коммерческое юридическое лицо как наследник по завещанию. Если таких наследников нет или они не воспользовались своим преимущественным правом, предприятие поступает в целом в общую долевую собственность наследников сообразно их наследственным долям, если только иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие. В отношении имущества, составляющего фермерское хозяйство, ст. 1179 ГК предоставляет преимущественное право на его получение тем наследникам, которые захотят продолжить ведение хозяйства (иные наследники приобретают право на компенсацию стоимости своей доли в праве на имущество хозяйства). Если же никто из наследников этого не желает или если со смертью наследодателя хозяйство прекращается, то составляющее его имущество подлежит разделу на общих основаниях (ст. 258 ГК) с учетом установленных Кодексом особенностей раздела земельных участков.

3. В силу универсального характера наследственного правопреемства в состав имущества, переходящего к наследникам, входят не только права, но и обязанности – по терминологии ГК, «долги наследодателя» (ст. 1175). Само собой разумеется, что буквальное толкование здесь недопустимо, ибо речь в данном случае должна идти не только об обязанности наследников, принявших наследство, уплатить нечто кредиторам наследодателя, но и исполнить иные обязанности, лежавшие на нем, если только эти обязанности могут переходить к другим лицам по наследству. Как видно уже из самого названия ст. 1175 – «Ответственность наследников по долгам наследодателя», она имеет применение для тех случаев, когда в результате принятия наследства несколькими лицами, заменяющими наследодателя в обязательствах, пассивной стороной в которых он был, возникает множественность лиц на стороне должника. Ответственность является солидарной (ст. 323 ГК), а каждый из сонаследников-содолжников отвечает по обязательствам умершего лишь в пределах стоимости своей доли наследства (для выявления и определения стоимости наследственного имущества применяется такие меры, как опись и оценка наследства по требованию наследников и иных лиц, что указано в ст. 1172 ГК)[384]. Наследник, принимающий имущество в порядке наследственной трансмиссии, отвечает этим имуществом лишь по долгам основного наследодателя, но не по долгам трансмиттента (п. 2 ст. 1175).

Ограничение ответственности преемников наследодателя лишь действительной стоимостью наследства является, по сути, ни чем иным, как законодательным исключением из принципа неизменности наследственного имущества, (а, следовательно, и универсальности преемства) – ведь на наследников ложатся имущественные обязанности умершего отнюдь не в том объеме, какой они имели ко дню открытия наследства, а лишь в объеме стоимости актива наследства. В силу этого высказываемое в литературе мнение, что ответственность наследников по обязательствам наследодателя в полной мере подтверждает провозглашенный ГК принцип универсальности наследственного правопреемства[385], не выглядит достаточно убедительным – с ним можно было бы согласиться, если бы наследники несли на себе в силу закона бремя полного удовлетворения перешедших к ним обязанностей умершего. На отмеченное несоответствие обращал внимание еще В.И. Серебровский, полагая, что долги нельзя считать составной частью наследства, но лишь обременениями его[386]. По нашему мнению, вполне допустимо понимать ограничение имущественной ответственности наследников стоимостью актива перешедшего к ним имущества как одно из прямо дозволенных законом (ст. 1110 ГК) изъятий из общего правила successio in universam (хотя аргументы в пользу целесообразности и обоснованности такого изъятия лежат, как принято сейчас говорить, «вне правового поля», относясь в большей мере к политической и социально-экономической сферам общественной жизни). практическим следствием такого подхода является прекращение обязательств невозможностью исполнения при исчерпании актива наследства.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение общих сроков исковой давности, установленных для этих требований, как следует из п. 3 ст. 1175, очередности предъявления законе не устанавливает. Это положение нуждается в разъяснении. Прежде всего, его следует понимать в том смысле, что сама по себе смерть должника не изменяет течения сроков исковой давности: если они начали течь до открытия наследства, то просто продолжают течь и после его открытия, а если к моменту открытия наследства основание начала течения срока исковой давности еще не имело место, то такое основание может появиться и в любое время после открытия наследства (само собой понятно, что смерть должника не делает автоматически кредиторов потерпевшими от неисполнения, не порождает охранительных правоотношений и права на иск). Именно поэтому ГК говорит о предъявлении требований, а не исков – эти требования облекутся в исковую форму лишь тогда, когда налицо будет наследник, принявший наследство, или публичное образование как преемник выморочного имущества.

Таким образом, исполнитель завещания, суд или наследственное имущество[387] (!), принимающие требования кредиторов умершего, являются до определения преемников наследства лишь фиксаторами таких требований, что призвано в числе прочего помочь кредиторам уложиться в те самые сроки исковой давности, если таковые уже начали течь – они не подлежат перерыву, приостановлению или восстановлению (п. 3 ст. 1175 ГК)[388].

 

 

 

 

 


Глава 7. Наследственное право зарубежных стран

Литература: Абраменков М.С. Коллизионно-правовое регулирование наследственных отношений в современном международном частном праве. Ульяновск: УлГУ, 2007; Вуарен П., Губо Ж. Гражданское право. Т. 2. М.: 2007; Гражданское уложение Германии / Пер. с нем. 3-е изд., дополненное. М.: Волтерс Клувер, 2008; Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. с франц. В. Захватаева. К.: Истина, 2006; Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под общей редакцией В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004; Гражданское и торговое право зарубежных государств. Учебник. Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Изд. 4-е, перераб. и доп. В 2-х т. Т. 2. М.: Международные отношения, 2006; Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и наследственный процесс. М.: Эксмо, 2004; Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005 (автор соответствующего раздела – В.В. Залесский); Основные институты гражданского права зарубежных стран / Отв. ред. В.В. Залесский. М.: Норма, 2009; Паничкин В.Б., Боровик О.Ю. Наследственное право США. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006; Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми. Гражданское право Японии (в двух книгах). Книга вторая. М.: Прогресс, 1983.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 599; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.019 сек.